Wyrok SN - III BU 2/05
Izba:Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Sygnatura:III BU 2/05
Typ:Wyrok SN
Opis:Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2007/1-2/23
Data wydania:2006-01-19

Wyrok z dnia 19 stycznia 2006 r.
III BU 2/05

Dopuszczalna jest wykładnia art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jed-
nolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), która prowadzi do przyjęcia,
że błędem organu rentowego w rozumieniu tego przepisu jest błąd popełniony
w decyzji odmawiającej przyznania lub podwyższenia świadczenia, a nie jest
nim zwłoka w rozpatrzeniu prawidłowo zgłoszonego żądania w trybie postępo-
wania o świadczenie emerytalno-rentowe i rozstrzygnięcia sprawy w drodze
decyzji. Zwłoka taka nie jest równoznaczna z odmową przyznania lub podwyż-
szenia świadczenia, a więc wyrok wyrównujący świadczenie bez ograniczenia
wypłaty za okres wsteczny nie może być uznany za niezgodny z prawem.

Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel, Sędziowie SN: Andrzej Wasilewski,
Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 stycznia
2006 r. sprawy z wniosku Zofii S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-
Oddziałowi w R. o wysokość emerytury, na skutek skargi organu rentowego o stwier-
dzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Apelacyjnego w
Lublinie z dnia 10 lutego 2005 r. [...]

o d d a l i ł skargę.

U z a s a d n i e n i e


Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2004 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w Radomiu zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Od-
działu w R. z dnia 14 sierpnia 2003 r. i przeliczył Zofii S. podstawę wymiaru renty za
okres od 1 listopada 1994 r. do 31 marca 2003 r., uwzględniając w podstawie wymia-
ru świadczenia rentowego równowartość użytkowanej działki szkolnej. Sąd Okręgo-
wy ustalił, iż wnioskodawczyni od dnia 1 listopada 1986 r. pobiera rentę nauczyciel-
ską z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W dniu 25 lutego 1995 r. Zespół Eko-
nomiczno-Administracyjny Szkół w O. złożył w organie rentowym wniosek o ponowne
przeliczenie świadczenia wnioskodawczyni. Do wniosku zostało dołączone zaświad-
czenie stwierdzające, iż wnioskodawczyni z dniem 1 listopada 1994 r. zrezygnowała
z użytkowania działki szkolnej o powierzchni 0,44 ha. Pismem z dnia 28 lutego 1995
r., przesłanym do wiadomości wnioskodawczyni, organ rentowy poinformował Ze-
spół, że nie ma podstaw do doliczenia świadczenia w naturze, skoro z wniosku nie
wynika działanie pracodawcy za zgodą zainteresowanego. Wnioskodawczyni zgłosiła
się do organu rentowego, który zobowiązał ją do przedłożenia zaświadczenia o war-
tości działki (z Urzędu Gminy w O.). Z uwagi na charakter schorzenia i wielokrotną
hospitalizację wnioskodawczyni nie złożyła żądanego zaświadczenia, zaś organ
rentowy nie wydał w przedmiocie ponownego przeliczenia świadczenia żadnej decy-
zji. W dniu 9 kwietnia 2003 r. wnioskodawczyni przesłała drogą pocztową do organu
rentowego te same dokumenty, które przedłożył w 1995 r. Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół w O., nie dołączając formalnego wniosku o przeliczenie renty
ani zaświadczenia w przedmiocie wartości działki. Organ rentowy we własnym za-
kresie uzyskał stosowną informację z Urzędu Gminy w O. oraz przeliczył świadczenie
wnioskodawczyni od dnia 1 kwietnia 2003 r. Sąd Okręgowy uznał, iż organ rentowy
naruszył obowiązek rozpoznania wniosku i wydania decyzji w przedmiocie przelicze-
nia świadczenia niezależnie od tego, kto z wnioskiem takim wystąpił w 1995 r. oraz
wynikający z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie
postępowania w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych
świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.) obowiązek udzielenia wnioskodawczyni
pomocy przy ubieganiu się o świadczenie. Przedłożenie tych samych dokumentów w
kwietniu 2003 r. nie może być uznane za wystąpienie z ponownym wnioskiem, skoro
pierwszy wniosek z dnia 25 lutego 1995 r. nie został przez organ rentowy rozpozna-
ny aż do czasu wydania zaskarżonej decyzji.

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2005 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację
organu rentowego, podzielając w całości ustalenia faktyczne oraz ocenę prawną do-
konaną przez Sąd pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny stwierdził, iż wniosek o przeli-
czenie świadczenia rentowego wnioskodawczyni został złożony w dniu 25 lutego
1995 r. i był dotknięty jedynie usuwalnym brakiem formalnym pisemnej zgody zainte-
resowanego. Stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983
r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych
świadczeń, organ rentowy zobowiązany był do wezwania wnioskodawczyni do zaję-
cia przez nią stanowiska w przedmiocie wyrażenia zgody na reprezentowanie jej
przez przedstawiciela zakładu pracy oraz wydania stosownej decyzji, tym bardziej że
charakter schorzenia wnioskodawczyni i fakt jej nieporadności był organowi rento-
wemu znany z urzędu. Skoro wniosek, złożony w dniu 25 lutego 1995 r., bezpod-
stawnie pozostawiony został przez organ rentowy bez rozpatrzenia, przeto do jego
rozpoznania znajduje zastosowanie art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267
ze zm.), zgodnie z którym w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa
do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższane świadczenie wypłaca
się poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich
podwyższenia, jednak za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe poprze-
dzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub
wydano decyzję z urzędu.

W dniu 21 lipca 2005 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w R. wniósł
skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z dnia 10 lutego 2005 r. w części oddalającej apelację w zakresie wyrównania świad-
czenia rentowego wnioskodawczyni za okres od 1 listopada 1994 r. do 31 marca
2000 r. Wskazując na naruszenie przez Sąd drugiej instancji art. 133 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) skarżący domagał się stwierdzenia
niezgodności wymienionego wyroku z prawem w części orzekającej obowiązek wy-
równania świadczenia za okres powyżej 3 lat. Podał, iż na skutek utrzymania w mocy
wyroku Sądu pierwszej instancji poniósł szkodę w wysokości 299,69 złotych, zaś
wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków prawnych nie było i
nie jest możliwe.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że nie istnieje unormowanie prawne sta-
nowiące podstawę do wyrównania świadczeń za okres 9 lat wstecz. Przepis art. 133
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. przewiduje możliwość podwyższenia
świadczeń nie wcześniej, niż za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc,
w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z
urzędu, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń było następstwem błędu
organu rentowego lub odwoławczego. Skoro Sądy obu instancji przyjęły, iż działanie
organu rentowego dotknięte było błędem, przeto wyrównanie winno nastąpić za
okres 3 lat, a tym samym zaskarżone orzeczenie jest niezgodne z obowiązującym
stanem prawnym.


Sąd Najwyższy zważył, co następuje:


Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku została
przyjęta do rozpoznania, gdyż spełnia wszystkie wymogi formalne, zaś zarzut naru-
szenia przepisu prawa został w niej wystarczająco uzasadniony (art. 4244 k.p.c.). W
myśl art. 4244 k.p.c. podstawą skargi jest naruszenie przepisów prawa materialnego
lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność orzeczenia z prawem,
gdy przez jego wydanie została wyrządzona szkoda. To ostatnie sformułowanie
oznacza, że stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu rodzi odpowie-
dzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa. Za niezgodne z prawem uznaje się
więc orzeczenie krzywdzące stronę przez rozstrzygnięcie sprzeczne z jednoznacznie
rozumianym przepisem prawa regulującym określone uprawnienie lub obowiązek.
Nie można natomiast mówić o niezgodności z prawem orzeczenia opartego na prze-
pisie prawa, którego treść dopuszcza możliwość różnych interpretacji i za każdą z
nich przemawiają uzasadnione argumenty. Niezgodne z prawem jest więc orzecze-
nie sprzeczne z niewątpliwymi i niepodlegającymi różnej wykładni przepisami, z
ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć albo takie, które zostało wydane w wy-
niku rażąco błędnej wykładni lub zastosowania prawa, które jest oczywiste i nie wy-
maga głębszej analizy prawniczej. W przypadku zaskarżonego wyroku nie można
mówić o tego rodzaju sprzeczności z prawem.

Podstawą skargi jest naruszenie przepisu art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm., zwaną dalej ustawą), które -
zdaniem skarżącego - spowodowało niezgodność z prawem orzeczenia wyrównują-
cego świadczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego za okres powyżej 3 lat
poprzedzających bezpośrednio miesiąc, w którym złożono wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy. Aby uznać podstawę tę za usprawiedliwioną, należałoby stwier-
dzić, że ze wskazanego przepisu niewątpliwie wynika, iż bezpodstawne pozostawie-
nie bez rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy jest równoznaczne z
odmową podwyższenia świadczenia, którą należy traktować jako błąd organu rento-
wego. Tak jednak nie jest. Co prawda w wyroku z dnia 12 grudnia 1998 r., II UKN
171/98 (OSNAPiUS 1999 nr 16, poz. 521), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż bez-
podstawne pozostawienie bez rozpoznania wniosku strony o przyznanie prawa do
renty inwalidzkiej jest równoznaczne z odmową przyznania świadczenia będącą
następstwem błędu organu rentowego w rozumieniu art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U.
Nr 40, poz. 267 ze zm.), jednakże przyjmuje się również inną wykładnię.

Stosownie do art. 133 ust. 1 ustawy w razie ponownego ustalenia przez organ
rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świad-
czenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych
świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż: od miesiąca, w którym
zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu
(pkt 1) bądź za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, w którym zgło-
szono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu, jeżeli
odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rento-
wego lub odwoławczego (pkt 2). Z brzmienia art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika, iż
znajduje on zastosowanie w przypadku, gdy błąd organu rentowego zostanie popeł-
niony w decyzji odmawiającej przyznania świadczenia lub przyznającej świadczenie
w wysokości niższej od przysługującej. Tymczasem w niniejszej sprawie błędem or-
ganu rentowego, którego skarżący nie kwestionuje, była ponad ośmioletnia zwłoka w
rozpoznaniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia rentowego i wy-
daniu decyzji podwyższającej pobieraną przez wnioskodawczynię rentę bądź odma-
wiającej takiego podwyższenia. Zakres przedmiotowy art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. nie obejmuje wszystkich nieprawidłowości organu rentowego,
lecz jest ograniczony jedynie do tych, które są następstwem błędu w jego działaniu
(odmowa przyznania świadczenia i zaniżenie jego wysokości), nie obejmuje nato-
miast ujemnych następstw bezczynności tego organu. Ponowienie wniosku o po-
nowne ustalenie przez organ rentowy prawa do świadczenia lub jego wysokości nie
jest wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 133 ust. 1 pkt
1 ustawy, gdyż wnioskiem takim jest tylko wniosek złożony po wydaniu decyzji od-
mawiającej przyznania prawa do świadczenia lub przyznającej świadczenie w wyso-
kości niższej, niż przysługujące. W konsekwencji podwyższenie świadczenia w wyni-
ku ponownego ustalenia przez organ rentowy jego wysokości dopiero po ponowieniu
przez zainteresowanego wcześniej zgłoszonego, niezałatwionego wniosku, nie po-
woduje ograniczenia wypłaty za okres wsteczny, niezależnie od długości okresu, jaki
upłynął pomiędzy zgłoszeniem wniosku a jego ponowieniem. Przepis art. 133 ust. 1
pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie ma
bowiem do takiej sytuacji zastosowania. Pogląd taki wyrażony został w wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 25 listopada 1998 r., II UKN 322/98 (OSNAPiUS 2000 nr 1, poz.
35) i aczkolwiek dotyczy on wykładni art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, to należy uznać, iż
odnosi się również do aktualnie obowiązującego art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Skoro więc Sąd Apelacyjny uznał za wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy
(ustalenie wysokości świadczenia) nierozpoznany przez organ rentowy wniosek z
dnia 25 lutego 1995 r., nie zaś jego ponowienie dokonane w dniu 9 kwietnia 2003 r.,
przeto przyjął, iż nie może mieć do niego zastosowania przepis art. 133 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. W konsekwencji, gdy w dacie złożenia wniosku o
ponowne ustalenie wysokości przysługującego wnioskodawczyni świadczenia rento-
wego (25 lutego 1995 r.) obowiązywały przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Sąd drugiej instancji prawidłowo
zastosował w sprawie art. 101 ust. 1 pkt 1 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym
przed dniem 31 grudnia 1996 r. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwiet-
nia 1994 r., II URN 10/94, OSNAPiUS 1994 nr 3, poz. 49).

Z powyższych rozważań wypływa wniosek, iż dopuszczalna jest taka wykład-
nia art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, która prowadzi do przyjęcia, że błędem organu rentowego w rozumie-
niu wskazanego przepisu jest błąd popełniony w decyzji odmawiającej przyznania lub
podwyższenia świadczenia, nie jest nim natomiast zwłoka w rozpatrzeniu prawidłowo
zgłoszonego żądania w trybie postępowania o świadczenie emerytalno-rentowe i
rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji. Zwłoka taka nie jest bowiem równoznaczna
z odmową przyznania lub podwyższenia świadczenia. Przy takiej wykładni wyrok
wyrównujący świadczenie bez uwzględnienia ograniczenia wypłaty za okres
wsteczny nie może być uznany za niezgodny z prawem.

Ze wskazanych przyczyn skarga podlega oddaleniu na podstawie art. 42411 §
1 k.p.c.
========================================
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - inne orzeczenia:
dokumentdata wyd.
[IA] III BU 2/06   Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2007/17-18/263
2006-10-19 
  • Adres publikacyjny: